Консультация «Патентное и авторское право».

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Консультация «Патентное и авторское право».». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Современный предприниматель сталкивается с множеством проблем в делопроизводстве, и многих из них можно избежать, предприняв грамотные предупредительные меры. Особенно важен этот процесс в отношении интеллектуальной собственности, такой как товарный знак. Во избежание возникновения прецедентов кражи, незаконного использования товарного знака, компания «Ай Пи Про» рекомендует Вам осуществить регистрацию в Федеральной службе интеллектуальной собственности.

Прежде всего, он предоставляет вам монопольное право на изобретение и реализацию вашего изобретения в пределах страны. Это означает, что никто не вправе использовать ваше изобретение и продавать его.

Более того, вы вправе распоряжаться патентом по своему усмотрению. Так, например, вы можете продать патент, т.е. передать покупателю свое исключительное право на патент (право на использование изобретения). Другим способом использования патента является передача вашего права на основании лицензионного договора во временное пользование другому лицу за плату. Все сделки с патентами подлежат обязательной регистрации в Роспатенте.

Вместе с тем, владение патентом не означает автоматического избавления вас от всех возможных проблем с вашим изобретением. Споры, связанные с нарушением исключительных прав патентообладателя, как показывает судебная практика, широко распространены.

Нарушение патентных прав и взыскание компенсации

  • Ассамблеи ВОИС
  • Комитет по программе и бюджету (КПБ)
  • Постоянный комитет по авторскому праву и смежным правам
  • Постоянный комитет по патентному праву
  • Постоянный комитет по законодательству в области товарных знаков
  • Межправительственный комитет
  • Комитет по развитию и ИС
  • Комитет по стандартам ВОИС
  • Консультативный комитет по защите прав
  • Все директивные органы и органы по ведению переговоров
  • Машинный перевод
  • Поиск по изображению
  • Система распознавания речи
  • Автоматическая классификация
  • Документы
  • Статистика
  • Публикации
  • Основные данные по странам
  • Тематические исследования
  • Центр знаний ВОИС

Все ресурсы

  • Что такое ВОИС?
  • Государства-члены
  • Наблюдатели
  • Генеральный директор
  • Деятельность в разбивке по подразделениям
  • Внешние бюро

Что такое патент?

Патент – это исключительное право, предоставляемое на изобретение. Иными словами, патент – это исключительное право на изделие или процесс, который, как правило, представляет собой новый способ выполнения того или иного действия или предлагает новое техническое решение той или иной задачи. Для получения патента требуется, чтобы техническая информация об изобретении была раскрыта публике в заявке на патент.

Патентовладелец может дать разрешение или выдать лицензию другим сторонам на использование изобретения на взаимосогласованных условиях. Патентовладелец может также продать свое право на изобретение какому-то иному лицу, которое после этого становится новым владельцем патента. По истечении срока действия патента охрана изобретения прекращается, и изобретение становится общественным достоянием; это значит, что любое лицо может использовать изобретение в коммерческих целях, и такое использование не будет являться нарушением патента. Какие права предусматривает патент?

Как защитить изобретение с помощью патента

Понятие «автор патента» в действительности не совсем корректно. Патент – это документ, подтверждающий предоставление правовой охраны. В этом смысле «автором» патента всегда выступает Роспатент.

Правильней говорить об авторе изобретения, полезной модели или промышленного образца, потому что именно эти объекты являются результатами творчества. Кроме того, именно такую формулировку использует законодатель.

Таким образом, выражение автор патента мы употребляем для краткости и понимаем под ним автора объекта патентных прав.

Статья 1347 ГК РФ
Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Это определение воспроизводит ст. 1228 ГК РФ, в которой говорится вообще об авторах результатов интеллектуальной деятельности. Из этих статей следует ряд важных выводов:

  • авторами патента признаются только физические лица. Юридические лица и государство не могут выступать авторами. Искусственный интеллект тоже не может считаться автором, по крайней мере сейчас.
  • авторство возникает только там, где есть творчество. Мы публиковали статью “Творчество в авторском праве“. Несмотря на отличия признаков творчества в авторском и патентном праве, основная идея состоит в разграничении творческой деятельности и вспомогательной технической деятельности. Патентный поверенный, оформляющий заявку на изобретение, играет важную роль в получении патента, но эта роль вспомогательная, производная от технического творчества автора. Кроме того, деятельность автора патента должна выходить за рамки организационной и руководящей.

Современные изобретения редко создаются в одиночестве. Разработка новых технических решений, как правило, требует коллективных усилий, поэтому обычным является соавторство.

Соавторы патента – это граждане, совместным творческим трудом создавшие изобретение, полезную модель или промобразец.

При определении состава соавторов также важно разделять лиц, которые внесли творческий вклад, и лиц, которые оказали лишь техническое, консультационное, организационное или финансовое содействие. Решение этого вопроса напрямую влияет также на то, кем является патентообладатель.

Госдума единогласно поддержала инициативу о наделении Правительства РФ правом принимать решения об использовании патентов без согласия правообладателей в интересах охраны здоровья граждан

Госдума единогласно поддержала инициативу о наделении Правительства РФ правом принимать решения об использовании патентов без согласия правообладателей в интересах охраны здоровья граждан

  • Проект федерального закона предусматривает право Правительства РФ принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя в случае крайней необходимости, связанной с охраной жизни и здоровья граждан
  • Документ разработан ведомством в соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 — 2020 годы[1].
  • Законопроект предлагает новую редакцию статьи 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающую, что Правительство РФ имеет право в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан, принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.
  • Выступая перед депутатами Государственной Думы ФС РФ, заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский подчеркнул, что возможность принудительного воздействия государства на недобросовестного правообладателя предусмотрена международными актами.
  • Так, согласно статье 31 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), если законодательство члена разрешает иное использование объекта патента без разрешения правообладателя, то должны быть соблюдены ряд положений.

Во-первых, разрешение на такое использование должно основываться на индивидуальных характеристиках предмета.

Во-вторых, такое использование может быть разрешено только в том случае, если до начала использования предполагаемый пользователь делал попытки получения разрешения от правообладателя на разумных коммерческих условиях и эти попытки не завершились успехом.

При этом, это требование может быть снято в случае чрезвычайной ситуации в стране или обстоятельств крайней необходимости. В-третьих, правообладателю выплачивается соответствующее вознаграждение.

  1. В развитие указанных норм международного права законопроект предусматривает право Правительства РФ принять решение об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя в случае крайней необходимости, связанной с охраной жизни и здоровья граждан.
  2. Проектируемые в статью 1360 Гражданского кодекса Российской Федерации изменения создают возможность оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных лекарственных средств или медицинских изделий, которые необходимы для охраны жизни и здоровья населения.
  3. Спикер уточнил, что подобная практика существует в зарубежных странах (Германия, Бразилия, Канада, Индия, Индонезия и др.)

Предлагаемое законопроектом уточнение снимает правовую неопределенность распространения положений гражданского законодательства на охрану жизни и здоровья граждан. В текущей редакции статьи 1360 ГК РФ Правительство РФ вправе принять решение об использовании патента без согласия патентообладателя только в интересах обороны и безопасности.

Вместе с тем, часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, определяя пределы ограничения прав и свобод человека и гражданина, наряду с обеспечением обороны страны и безопасности государства, перечисляет защиту здоровья граждан.

Кроме того, законопроект устанавливает, что методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты утверждаются Правительством Российской Федерации. Такого положения ранее в Гражданском Кодексе РФ не было.

В настоящее время федеральные органы исполнительной власти разрабатывают проект постановления Правительства РФ, определяющий размер компенсации и порядок ее выплаты. Такой размер будет соотноситься с выручкой правообладателя от реализации товаров, произведенных с использованием патента за год, предшествующий году принятия решения об использовании такого патента.

  • На законопроект получены положительные заключения Минюста России[2] и Минэкономразвития России[3].
  • Принятие законопроекта позволит повысить уровень экономической безопасности Российской Федерации.
  • [1] подпунктом «в» пункта 4

Авторы и патентообладатели вправе отстаивать свои законные интересы любым доступным законным способом.

Выбор способа защиты прав авторов и правообладателей зависит от того, какое именно право было нарушено.

При несоблюдении исключительного права автор может потребовать:

  • возместить правонарушителем понесенные убытки;
  • прекратить нарушающие право действия;
  • признать право за автором;
  • взыскать компенсацию за нарушение прав (исключив возмещение убытков);
  • изъять материальный носитель, на котором находится результат интеллектуального труда;
  • опубликовать судебное решение, устанавливающее действительного правообладателя.
Читайте также:  Повышение пенсии инвалидам 1, 2 и 3 группы и индексация ЕДВ в 2023 году

Особенностью защиты прав авторов и патентообладателей в России является защита личных моральных прав.

Судебная защита личных прав включает в себя:

  • признание судом права на авторство;
  • возмещение морального вреда;
  • опубликование судебного решения о правонарушении.

Также к защите личных прав относится отстаивание деловой репутации, чести и достоинства создателя произведения или изобретения.

Субъекты патентного права

Авторы. В отношениях, связанных с созданием, регистрацией и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, участвует большое число субъектов, представленных как гражданами, так и юридическими лицами. К их числу относятся создатели творческих решений, патентообладатели, их правопреемники, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентные поверенные и некоторые другие лица.

Одной из центральных фигур являются авторы технических или художественно-конструкторских решений. В соответствии со ст. 1347 ГК автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы.

Для признания лица автором соответствующего решения не имеют значения ни его возраст, ни состояние дееспособности. За малолетних и недееспособных авторов принадлежащие им права осуществляют их родители или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не только приобретают, но и осуществляют права, вытекающие из факта создания разработки, самостоятельно (ст. 26 ГК).

Наряду с российскими гражданами авторскими правами на изобретение, полезные модели и промышленные образцы пользуются иностранцы и лица без гражданства. Если соответствующая разработка сделана указанными лицами на территории России, охрана предоставляется во всех случаях; если же данный факт имел место за границей, охрана обеспечивается на основании международного договора или принципа взаимности.

Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его соавторами. Как свидетельствует статистика, удельный вес объектов, созданных совместным творческим трудом двух и более лиц, постоянно растет и к настоящему времени достиг 3/4 общего числа всех разработок.

Основанием для возникновения соавторства является совместный творческий труд нескольких лиц, выразившийся в решении задачи. При этом не столько важна степень творческого участия в совместной работе, сколько необходим сам факт такого участия. Совершенно не обязательно, чтобы все соавторы внесли равный творческий вклад в совместную работу или проделали весь путь от постановки конкретной задачи до проверки полученного результата. Работа может быть начата одним лицом, продолжена другим, а завершена третьим. Не является обязательным признаком соавторства работа в одном месте. Соавторы могут быть отдалены друг от друга на тысячи километров, но если между ними налажен регулярный и эффективный обмен полученными результатами, это не мешает им стать соавторами той или иной разработки.

Иными словами, соавторство может возникать на протяжении всего творческого пути, проявляться в самых разных формах и т.п. Необходимо лишь, чтобы каждый из соавторов внес творческий вклад в совместную работу. Простое техническое содействие, каким бы важным для достижения результата оно ни было, отношений соавторства не порождает. В частности, соавторами не признаются лица, оказавшие автору только техническую, организационную или материальную помощь (изготовление чертежей, фотографий, макетов и образцов, оформление документации, проведение опытной проверки и т.п.), а также лица, осуществлявшие лишь общее руководство разрабатываемыми темами, но не принимавшие творческого участия в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Совместная творческая деятельность, приводящая к соавторству, обычно осуществляется на основе предварительного соглашения всех участников творческого процесса об объединении усилий для решения конкретной задачи. Однако, в отличие от авторского права, в патентном праве такое предварительное соглашение о совместной работе не является обязательным. Для возникновения соавторства достаточно самого объективного факта, что изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы творческими усилиями нескольких лиц.

Порядок пользования правами, принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними. В частности, соавторы сами определяют форму своего участия в изобретательских отношениях. Они могут выступать в них сообща, могут наделить соответствующими полномочиями кого-либо из соавторов, могут поручить ведение своих дел патентному поверенному и т.п. От усмотрения самих соавторов зависит и распределение долей в принадлежащих им правах на совместно созданный объект промышленной собственности.

Патентообладатели. Патентообладателем является лицо, владеющее патентом на объект промышленной собственности и вытекающими из патента исключительными правами на использование запатентованной разработки. Им могут стать автор разработки, его наследники, работодатель или иные лица.

Изначально правом на получение патента на свое имя обладает автор разработки, если только законом не установлено иное. Данное право основывается на самом факте создания патентоспособного решения и является одним из основополагающих прав автора.

Однако фигуры автора и патентообладателя совпадают далеко не всегда. Напротив, как показывают статистика, в роли патентообладателей значительно чаще выступают не создатели разработок, а иные лица. К ним относятся наследники, а также другие правопреемники, к которым соответствующие права авторов перешли на законных основаниях.

Так, закон предоставляет автору возможность уступить принадлежащее ему право на получение патента любому физическому или юридическому лицу. Данная возможность может быть реализована автором путем простого указания в заявке на выдачу патента имени будущего патентообладателя. Разумеется, если в качестве патентообладателя указывается другое лицо, оно должно дать согласие на получение патента на свое имя.

Обычно такая переуступка права на получение патента осуществляется на основе специального договора между автором и будущим патентообладателем. В соответствии с п. 3 ст. 1357 ГК договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

При этом если соглашением сторон договора об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец не предусмотрено иное, риск непатентоспособности несет приобретатель такого права.

Кроме того, в соответствии со ст. 1366 ГК заявитель, являющийся автором изобретения (но не полезной модели или промышленного образца), может при подаче заявки приложить к ней заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется уступить патент любому желающему. Такое заявление публикуется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности для всеобщего сведения, а заявитель освобождается от уплаты причитающихся с него пошлин. Прибрести патент на условиях, соответствующих сложившейся практике, вправе любой гражданин России или российское юридическое лицо, которые первыми изъявят такое желание.

Наконец, автор разработки, первоначально получивший патент на свое имя, может в любой момент уступить его другому лицу.

Порядок и условия заключения таких договоров будут рассмотрены ниже при характеристике прав и обязанностей патентообладателей.

Особого внимания заслуживают вопросы о патентообладателе в отношении разработок, созданных: а) работником при выполнении служебных обязанностей; б) с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя; в) при выполнении работ по договору; г) по заказу; д) при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту.

Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

Право на подачу заявки. Одним из принципиальных положений патентного права является то, что признаются и охраняются права и законные интересы не только патентообладателей, но и самих разработчиков. Хотя в главе 72 ГК отсутствует отдельный параграф, посвященный правам изобретателей, что является его недостатком, в целом ряде ее статей говорится об их правах.

Прежде всего закон предоставляет автору изобретения, полезной модели или промышленного образца право подать заявку на выдачу патента и стать патентообладателем (п. 1 ст. 1357 ГК). Этот вопрос уже частично рассматривался в § 2 настоящей главы. К сказанному добавим, что:

1) за лицом, творческим трудом которого создана соответствующая разработка, в первую очередь признается исключительное право на подачу заявки, если только по закону это право не принадлежит другому лицу (например, работодателю). Напротив, если заявку подает не автор, а другое лицо, оно должно доказать свою управомоченность на подачу заявки;

2) если разработка создана двумя и более лицами, вопрос о подаче заявки решается ими совместно. Представляется, что при отсутствии согласия вопрос может быть передан на разрешение суда как спор о праве гражданском.

Право авторства и право на авторское имя. Право авторства можно определить как возможность, предоставленную законом действительному создателю разработки, быть признанным ее единственным творцом. Право авторства носит абсолютный и исключительный характер. Оно неотчуждаемо, что обусловлено его личным характером. Это право принадлежит создателю разработки пожизненно и прекращается лишь с его смертью. В дальнейшем авторство охраняется как общественно значимый интерес.

С правом авторства тесно связано право на авторское имя, которое состоит в возможности изобретателя требовать, чтобы его имя как создателя разработки упоминалось в любых публикациях о созданном им объекте.

Имя действительного автора в обязательном порядке указывается в заявке на выдачу патента, кто бы ни выступал в качестве заявителя. В других документах (например, в официальной публикации Патентного ведомства о выданном патенте) имя автора указывается, если он от этого не отказался. Разумеется, имя автора не должно искажаться в публикациях.

Право на вознаграждение. К числу имущественных прав авторов, которые по тем или иным причинам не становятся патентообладателями, относится право на получение вознаграждения от патентообладателя или иных лиц, использующих разработку.

Такое право возникает у трех категорий авторов. Во-первых, им обладают авторы, создавшие разработку в связи с выполнением служебных обязанностей, когда право на получение патента принадлежит работодателю.

Размер и порядок выплаты вознаграждения определяются соглашением автора и работодателя. Закон ориентирует на то, что размер вознаграждения должен быть соразмерен той выгоде, которая получена работодателем или могла быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности. Если достичь соглашения не удается, вопрос может быть передан на рассмотрение суда.

Читайте также:  Журналист — профессия для социально активных людей

При этом Правительство РФ вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы. К настоящему времени такие ставки Правительством РФ не установлены, но ст. 12 Вводного закона к части четвертой Гражданского кодекса предусмотрено, что на территории Российской Федерации впредь до принятия законодательных актов о развитии изобретательского и художественно-конструкторского творчества применяются положения пп. 1, 3, 5 ст. 32 и ст. 33, 34 Закона СССР от 31 мая 1991 г. «Об изобретениях в СССР», п. 3 ст. 21, пп. 1, 3 ст. 22 и ст. 23 Закона СССР от 10 июля 1991 г. «О промышленных образцах». Указанные статьи содержат нормы, гарантирующие выплату разработчикам изобретений и промышленных образцов вознаграждения не ниже определенного в них минимума. Так, автору изобретения или его правопреемнику работодатель обязан выплатить вознаграждение в размере не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой от использования изобретения, а также не менее 20% выручки от продажи лицензий. Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2% доли себестоимости продукции (работ, услуг), приходящейся на данное изобретение. Автор промышленного образца или его правопреемник вправе претендовать на вознаграждение в размере не менее пятикратного размера минимальной оплаты труда, установленной законодательством, за каждый полный или неполный год использования промышленного образца, а также не менее 20% выручки от продажи лицензий.

Помимо минимального размера вознаграждения, рассматриваемыми нормами установлены и конкретные предельные сроки его выплаты — не позднее 3 месяцев после каждого года, в котором использовались изобретение или промышленный образец, и не позднее 3 месяцев после поступления выручки от продажи лицензий. За несвоевременную выплату вознаграждения патентообладатель, виновный в этом, уплачивает автору за каждый день просрочки пеню в размере 0,04% от суммы, причитающейся к выплате.

Во-вторых, правом на вознаграждение обладают авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, которые созданы при выполнении работ по государственному контракту. Чаще всего, конечно, такие работы выполняются работниками по служебному заданию работодателя, однако возможно и иное. В соответствии с п. 7 ст. 1373 ГК вознаграждение авторам разработок, для которых эти разработки не являются служебными, выплачивается на условиях и в порядке, установленных для авторов служебных разработок.

В-третьих, право на вознаграждение имеют те изобретатели и дизайнеры, которые не воспользовались правом обмена принадлежащих им авторских свидетельств на изобретение и свидетельств на промышленные образцы на патенты Российской Федерации. В настоящее время данный вопрос регулируется постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 12 июля 1993 г. N 648 «О порядке использования изобретений и промышленных образцов, охраняемых действующими на территории Российской Федерации авторскими свидетельствами на изобретение и свидетельствами на промышленный образец, и выплаты их авторам вознаграждения». Сущность действующих правил сводится к следующему.

Если изобретение или промышленный образец по-прежнему охраняется авторским свидетельством или свидетельством, то такие разработки могут быть использованы любыми заинтересованными лицами без специального на то разрешения. Однако если с даты подачи заявки на изобретение или промышленный образец прошло соответственно не более 20 или 15 лет, на пользователей возлагается обязанность по выплате вознаграждения их авторам. Размер вознаграждения дифференцируется в зависимости от того, когда началось использование разработки — до или после вступления в силу указанного выше постановления. Если изобретение или промышленный образец стали использоваться до этого момента, вознаграждение авторам выплачивается в соответствии с законодательством, действовавшим на дату начала использования разработки. Если же использование разработки началось после введения в действие названного постановления, вознаграждение авторам выплачивается каждым юридическим лицом, использующим такую разработку, и определяется по соглашению сторон без ограничения его размера. При недостижении сторонами согласия по этому вопросу он может быть передан любой стороной на рассмотрение суда как спор о праве гражданском.

Играть придется по правилам России

В комментарии «Эксперту» старший партнер Консалтинговой компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов пояснил, как, вероятно, будет развиваться ситуация с правами на интеллектуальную собственность в дальнейшем, и насколько реально решить возникающие проблемы с параллельным импортом проблемы.

«Да, откровенно нарушать авторское право иностранных правообладателей, РФ, как страна, на данном этапе не намерена. Но, действительно, есть так называемая “принудительная лицензия”. Автору/правообладателю перечисляется сумма на открытый на его имя счет в российском банке. Таким образом, формально авторское право сохранено, но сумма отчислений определена не на основании желания автора/правообладателя, а на основании позиции РФ как государства», — заметил Алексей Горелов, добавив, что такая практика будет использоваться.

В тоже время эксперт считает, что в настоящее время параллельный импорт предполагает не так уж много проблем, так как приходится оформлять меньше дополнительных документов. Также рынок постепенно пополняется альтернативными компаниями, что необходимость в «параллельных импортерах».

«Параллельный импорт в текущих условиях оказался дешевле и проще, чем иные способы обеспечения присутствия брендов на нашем рынке. Кроме того, как говорят мудрецы, “свято место пусто не бывает”. На место привычных брендов понемногу приходят новые торговые марки, нередко даже с лучшими характеристиками. В дальнейшем сами правообладатели ушедших брендов будут искать возможности для возврата на наш рынок, так как он экономически выгоден и привлекателен для них. Как говорится, ничего личного, просто бизнес», — заключил эксперт.

Требуется ли согласие всех патентообладателей?

  • 1. Как можно защитить оригинальный дизайн от подделок и заимствований?
  • 2. Почему лучше получить охрану дизайна в качестве промышленного образца, чем по нормам авторского права?
  • 3. Какие нормативные документы регламентируют охрану дизайна в рамках патентного права?
  • 4. Что подлежит охране в качестве промышленного образца?
  • 5. При каких условиях предоставляется правовая охрана?
  • 6. Каким решениям не предоставляется правовая охрана?
  • 7. В каком объеме Роспатент предоставляет правовую охрану новому и оригинальному дизайну?
  • 8. Каков срок действия исключительного права по патенту на промышленный образец?
  • 9. Что требуется для оформления заявки на получение патента?
  • 10. Кто может оказать помощь в оформлении заявки на промышленный образец и ведении дел с Роспатентом?
  • 11. Может ли одна корреспонденция относиться к нескольким заявкам/патентам?
  • 1. Что такое товарный знак и знак обслуживания?
  • 2. Какие обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков?
  • 3. Как зарегистрировать товарный знак и/или знак обслуживания и получить свидетельство на него?
  • 4. Какие документы необходимо представить на регистрацию товарного знака?
  • 5. Какие требования предъявляются к заявляемому обозначению?
  • 6. Какие требования предъявляются к описанию заявляемого обозначения?
  • 7. Какие требования предъявляются к указанию перечня товаров и/или услуг в заявке на регистрацию товарного знака?
  • 8. Как рассчитать затраты, связанные с уплатой пошлин?
  • 9. Какие существуют способы подачи заявки на регистрацию товарного знака?
  • 10. Кто может подать заявку на регистрацию товарного знака?
  • 11. Какова процедура рассмотрения заявки на товарный знак в Роспатенте?
  • 12. Каковы сроки получения свидетельства на товарный знак?
  • 13. Может ли одна корреспонденция относиться к нескольким заявкам/свидетельствам?
  • 14. Каков срок действия исключительного права на товарный знак?
  • Обязательно ли использовать форму заявления, приведенную в приложении к Регламенту?
  • Необходимо ли прилагать документ об оплате соответствующей пошлины?
  • Я являюсь заместителем генерального директора общества, могу я подписать заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак?
  • Необходимо ли вносить изменения в наименование правообладателя в связи с приведением организационно-правовой формы в соответствии с положениями Федерального закона № 99-ФЗ?
  • Порядок совершения гражданами юридически значимых действий и типичные юридические ошибки при совершении таких действий
  • 1. Как правильно заполнить платежный документ по уплате патентной пошлины?
  • 2. Что такое КБК?
  • 3. Что делать, если плательщик забыл указать или неправильно указал в платежном документе КБК?
  • 4. Надо ли извещать Роспатент об уплате пошлины?
  • 5. Как распределяются роли Роспатента и ФИПС в процессе получения пошлин и их учета?
  • 6. Что должно быть указано в платежном документе в графе «Назначение платежа»?
  • 7. Можно ли платить пошлину одним платежным документом сразу по нескольким заявкам или охранным документам?
  • 8. Где расположены поля 61, 103, 104 и т.д. в квитанции банка для физического лица?
  • 9. Можно ли вернуть излишне уплаченную пошлину?
  • 10. Можно ли перезачесть излишне уплаченную пошлину за другое юридическое действие по другой заявке или охранному документу?
  • 11. В течение какого срока можно вернуть или перезачесть излишне уплаченную пошлину?
  • 12. Можно ли ходатайствовать о возврате излишне уплаченной пошлины не на счет плательщика?
  • 13. Можно ли ходатайствовать о переводе средств на правильные реквизиты, если уплата пошлины была ошибочно осуществлена на лицевой счет ФИПС?
  • 14. Кто может уплачивать пошлину?
  • 15. Как часто меняются реквизиты для уплаты патентных пошлин?
  • 16. Где узнать уникальный идентификатор начисления (УИН) и как заполнить поле 22 «Код»?
  • 1. Где самостоятельно провести патентный поиск в Интернете?
  • 2. Где самостоятельно провести поиск товарных знаков в Интернете?
  • 3. Где самостоятельно провести поиск промышленных образцов в Интернете?
  • 4. Где самостоятельно провести поиск программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем в Интернете?
  • 5. Где найти информацию о правовом статусе охранных документов?
  • 6. Что такое CPC и где она применяется?
  • 7. Используются ли в настоящее время национальные патентные классификации?
  • 8. Где можно найти переводы зарубежных патентных документов на русский язык?
  • 9. Как получить информацию о внедренных изобретениях СССР?
  • 10. Что делать, если Вы не нашли в Интернете интересующую Вас информацию?
  • 11. Как составить запрос на проведение информационного поиска?
  • 12. Как получить копию патентного документа?
  • 13. Как получить копию публикации из патентно-правового издания?
  • 14. Как получить заверенную копию документа?
  • 15. Как можно ознакомиться и получить копию описания изобретения ДСП?
  • 16. Как получить дубликат охранного документа?
  • 17. Где получить консультацию по вопросам правовой охраны объектов промышленной собственности?
  • 18. Что можно почитать и где найти литературу по вопросам охраны интеллектуальной собственности?
  • 19. Где найти информацию о действующем законодательстве в области охраны интеллектуальной собственности?
  • 20. Где найти переводы законодательных актов зарубежных стран в области охраны интеллектуальной собственности?
  • 21. Где найти статистику в области интеллектуальной собственности?
  • 22. Осуществляется ли в настоящее время государственная регистрация открытий?
  • 23. Осуществляется ли в настоящее время регистрация рационализаторских предложений в нашей стране?
  • 24. Каким образом осуществляется регистрация селекционных достижений в нашей стране?
Читайте также:  Регистрация автомобилей в МФЦ: что нужно знать

Как оформить права на изобретение, созданное сотрудником компании?

В отдельных случаях использовать чужой бренд можно вполне легально, правда, при соблюдении определенных правил, установленных нормами законодательства. Оно, к примеру, разрешает передавать объекты интеллектуальной собственности третьим лицам в ограниченное пользование путем заключения с ними лицензионных или франчайзинговых сделок.

Тогда защита товарного знака будет обеспечена условиями договора. Такая передача прав может состояться и при простом согласии на использование ТЗ в письменной форме. Полученный бренд можно будет использовать на легальных основаниях, но лишь в тех пределах, что установит правообладатель (например, регион или определенная товарная группа).

Следует особо отметить, что без зарегистрированного ТЗ заключить договор франшизы не получится.

Права на средства индивидуализации регулируются главой 76 ГК РФ. В частности, в ст. 1488 раскрываются условия, когда правообладатель полностью отказывается от прав владения товарным знаком и передаёт их другому юридическому лицу. Такое отчуждение касается всех товаров, для обозначения которых регистрировался товарный знак, или их части, где передача прав будет являться частичной.

Независимо от полной передачи прав или их части между сторонами должен быть заключен договор с изложением условий. Он не может быть безвозмездным. Стоимость можно указать как в самом договоре, так и в приложении к нему.

Ст. 1489 ГК РФ раскрывает условия разрешения временного использования товарного знака, то есть на определённый период. Ограничений по времени использования нет (в рамках действия права на обозначение), но в лицензионном договоре должен быть отражён перечень товаров, которые будут маркироваться этим обозначением.

Правообладателю разрешено контролировать качество маркированной продукции, так как обе стороны отвечают за её потребительские свойства.

Каким образом можно получить согласие на использование логотипа как объекта авторского права? Можно ли дать такое согласие посредством интернет-переписки, в частности в соцсети? Должно ли такое согласие быть определенным — нужно ли указывать период его действия, возмездность, сферу применения? Можно ли заключить договор авторского заказа посредством интернет-переписки?

04.02.2021
2211

Процесс

Заказчик и исполнитель услуг общались в основном в Telegram. По условиям договора исполнитель должен был выслать отчеты по адресу заказчика,…

Подробнее

23.12.2020

358

Конкуренция и реклама

Бывший работник компании скопировал клиентскую базу, технологию производства и открыл конкурирующую фирму – можно ли привлечь его к ответственности? Доказать…

Подробнее

Госдума разрешила выпускать лекарства без разрешения патентообладателя

Ранее мы писали статью о товарных знаках, о том, как можно проверить потенциального лицензиара или партнера, на что следует обратить внимание. Для патента предусмотрены аналогичные процедуры, но и тут есть ряд тонкостей и нюансов.

Напомним, патент – это охранный документ, который выдает Роспатент при регистрации определенной интеллектуальной собственности. Такой документ выдается после соответствующей проверки и экспертизы материалов заявки, на изобретения, пром. образцы, селекционные достижения и полезные модели.

Одновременно с этим вся информация публикуется в открытой базе Роспатента, где обязательно указывается суть инновации, состояние документа (действует ли), авторство (кто является автором той или иной инновации), правообладателя (какое лицо обладает исключительными правами), срок действия. Также, по номеру соответствующего патента можно проследить все действия, договоры и передачу прав.

!

Важно

В база Роспатента можно вести поиск патента по правообладателю или проследить весь «изобретательский путь» конкретного автора.

Автором патента признается лицо, или группа лиц, результатом интеллектуального и творческого труда которых был создан сам объект. Подразумевается, что автором является указанное в заявке лицо (или группа), если не было доказано иного.

!

Важно

Автором патента всегда является физическое лицо или группа лиц.

Право использовать и распоряжаться своими наработками изначально принадлежит автору, т.е он считается первичным правообладателем. Однако, широко распространены случаи, когда автор передает свои исключительные права третьему лицу (например, работодателю).

!

Важно

Автор объекта, на который выдан патент, и его правообладатель – не всегда одно лицо. Часто встречаются случаи, когда автор один, а лицо, которое может распоряжаться и использовать соответствующее изобретение (правообладатель патента) – другое.

Права правообладателя патента: на что имеет право?

Закономерным становится вопрос, «какими правами вместе с патентом наделяется соответствующий обладатель?». Ответить на него достаточно просто:

  • Правообладатель (или обладатель исключительных прав) может использовать указный объект самостоятельно, в своем производстве или исследованиях, предоставлять другим лицам и компаниям возможность внедрить данную инновацию за соответствующее вознаграждение, либо вовсе передать все права.
  • Автор, в данном случае, обладает первичным правом зарегистрировать свое творение, либо уступить такую возможность. Несмотря на это, он остается автором своей интеллектуальной собственности, такое право авторства не ограничено временными рамками. Такое лицо имеет право на защиту своего имени, даже если он не является обладателем исключительных прав.

Кроме этого, автор еще и выбирает название или обозначение для своего творения. Переименование уже зарегистрированного объекта можно только при условии ходатайства и согласия и автора, и правообладателя.

Иногда компаниям приходится проверять слова возможного партнера. Например, на переговоры пришел автор изобретения, который предлагает его продать, заключить соответствующий договор. В этом случае, лучше заранее проверить кто правообладатель объекта интеллектуальной собственности, чем разбираться с последствиями.

!

Важно

При неуплате пошлины действие охранного документа прекращается досрочно, но может быть восстановлено по обращение патентообладателя или его представителя в течении трех лет.

Понятие «автор патента» в действительности не совсем корректно. Патент – это документ, подтверждающий предоставление правовой охраны. В этом смысле «автором» патента всегда выступает Роспатент.

Правильней говорить об авторе изобретения, полезной модели или промышленного образца, потому что именно эти объекты являются результатами творчества. Кроме того, именно такую формулировку использует законодатель.

Таким образом, выражение автор патента мы употребляем для краткости и понимаем под ним автора объекта патентных прав.

Статья 1347 ГК РФ
Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Это определение воспроизводит ст. 1228 ГК РФ, в которой говорится вообще об авторах результатов интеллектуальной деятельности. Из этих статей следует ряд важных выводов:

  • авторами патента признаются только физические лица. Юридические лица и государство не могут выступать авторами. Искусственный интеллект тоже не может считаться автором, по крайней мере сейчас.
  • авторство возникает только там, где есть творчество. Мы публиковали статью “Творчество в авторском праве“. Несмотря на отличия признаков творчества в авторском и патентном праве, основная идея состоит в разграничении творческой деятельности и вспомогательной технической деятельности. Патентный поверенный, оформляющий заявку на изобретение, играет важную роль в получении патента, но эта роль вспомогательная, производная от технического творчества автора. Кроме того, деятельность автора патента должна выходить за рамки организационной и руководящей.

Современные изобретения редко создаются в одиночестве. Разработка новых технических решений, как правило, требует коллективных усилий, поэтому обычным является соавторство.

Соавторы патента – это граждане, совместным творческим трудом создавшие изобретение, полезную модель или промобразец.

При определении состава соавторов также важно разделять лиц, которые внесли творческий вклад, и лиц, которые оказали лишь техническое, консультационное, организационное или финансовое содействие. Решение этого вопроса напрямую влияет также на то, кем является патентообладатель.

Статья 1348. Соавторы изобретения, полезной модели или промышленного образца

1. Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами.

2. Каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

3. К отношениям соавторов, связанным с распределением доходов от использования изобретения, полезной модели или промышленного образца и с распоряжением исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, соответственно применяются правила пункта 3 статьи 1229 настоящего Кодекса.

Распоряжение правом на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществляется авторами совместно.

4. Каждый из соавторов вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец.


Похожие записи:

Напишите свой комментарий ...